在刑事訴訟中,辯護權除了犯罪嫌疑人、被告人自己行使以外,還可以由其他人協(xié)助行使,即辯護人行使。辯護人是指在刑事訴訟中受犯罪嫌疑人、被告人委托或法院指定,幫助犯罪嫌疑人、被告人行使辯護權,依法維護犯罪嫌疑人、被告人合法權益的訴訟參與人。辯護人制度的設立彌補了犯罪嫌疑人、被告人辯護能力的缺陷;彌補了國家司法人員對犯罪嫌疑人、被告人訴訟權利保障的不足;促進了訴訟公正的實現(xiàn),并在社會中發(fā)揮著示范功能,促進法制宣傳教育。在中國辯護人的范圍較廣泛:律師、人民團體或者犯罪嫌疑人、被告人所在單位推薦的人、犯罪嫌疑人、被告人的監(jiān)護人、親友都可以被委托為辯護人,但是正在被執(zhí)行刑罰依法被剝奪、限制人身自由的人除外。
有鑒于此,筆者擬對有效辯護制度作一次帶有實證性的考察和評價。本文將分析美國有效辯護制度的來龍去脈,對無效辯護的雙重標準及其所面臨的挑戰(zhàn)做出介紹,并對這一制度所蘊含的理論創(chuàng)新價值進行評價。在此基礎上,筆者將考察中國引入有效辯護制度的必要性和可行性,并對無效辯護制度在中國確立的可能性做出反思性評估。本文的結論是,在中國地引入無效辯護制度并不具有現(xiàn)實的可能性,但有效辯護的理念卻對中國刑事辯護制度的發(fā)展具有較大的啟發(fā)意義。至少,提高律師辯護質量、保障被告人獲得律師實質性的法律幫助,這已經(jīng)成為我國法律所追求的的目標,也可以成為未來評價我國刑事辯護優(yōu)劣得失的價值標準。
實體法包含哪些內(nèi)容?
個是有沒有罪的問題。比如是合同糾紛還是合同詐騙,前者是民事糾紛,后者是犯罪;再比如是強奸、通奸還是談戀愛,是故意殺人還是正當防衛(wèi)等等都是罪與非罪的問題,如果對刑法不熟,這些就無法區(qū)分。
第二個是此罪與彼罪的問題。當事人是重罪還是輕罪?比如組織婦女賣淫罪和容留介紹賣淫罪,前者就是重罪,后者是輕罪。再比如貸款詐騙罪和騙取貸款罪,貸款詐騙罪刑罰是無期,騙取貸款罪刑罰是7年。這兩個罪的差別就在于有沒有非法占有的目的。
第三個是罪輕和罪重的問題。如果說定罪無可避免,那么就要考慮量刑輕重。一個案件從偵查、起訴到法院以后,有罪已經(jīng)很明顯了,事實清楚、證據(jù)充分,但是怎么判,是有探討空間的。
罪輕辯護的法定理由。通過此罪與彼罪之辯改變定性,將重罪辯成輕罪,終提出罪輕辯護觀點。主要有:一是主觀上的重罪變輕罪,如將故意殺人罪辯成過失殺人罪:二是單一主體上的重罪變輕罪,如公職人員的貪污罪辯成非公職人員的職務侵占罪;三是單一主體變成雙重主體,例如將自然人犯罪辯成單位犯罪,我國對單位犯罪的處罰是對單位適用財產(chǎn)刑,對自然人則刑減一等,特別是沒有死刑;四是時間差上的罪輕,《刑法》第十二條規(guī)定,以修訂后的《刑法》實施日1997年10月1日為界,在此前所犯罪行,按從舊兼從輕原則處理;五是多人犯罪中的罪輕,如前所述共同犯罪或犯罪集團中的從犯、脅從犯;六是多罪中的罪輕,根據(jù)數(shù)罪并罰原理,將數(shù)罪辯成一罪,以達到罪輕而從輕、減輕處罰的目的。